брака в ЗАГСе государство четко определяет права и обязанности супругов как по отношению друг к другу, так и по отношению к детям.
Естественно, у каждой из форм совместного проживания есть свои плюсы и минусы. Но выбирая одну из них, не стоит забывать и об интересах будущих совместных детей, для которых все же зарегистрированный брак их родителей предпочтительней.
Что относится к общему имуществу?
Согласно статье 34 СК РФ, к имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся все доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, а также доходы, полученные в результате интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия, а также иные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплачиваемые в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и др.). К общему имуществу супругов относятся также приобретенное за счет общих доходов супругов движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. [4]
К общему имуществу супругов, нажитому в период брака, относятся также паевые взносы в жилищно-строительные и дачно-строительные кооперативы, внесенные за счет общих средств, а также драгоценности и другие предметы роскоши, находящиеся в индивидуальном пользовании одного из супругов, но приобретенные при совместной жизни (п. 2 ст. 36 СК РФ). [4] Предметами роскоши считаются особо ценные вещи, не являющиеся необходимыми для удовлетворения обычных потребностей граждан (драгоценные камни и изделия из них, оригинальные художественные изделия, картины, старинная посуда, редкие предметы старины, редкие меха, коллекции, собранные одним из супругов, дорогие охотничьи ружья и т.д.).
Однако в каждом конкретном случае этот вопрос решается судом с учетом всех конкретных обстоятельств, с привлечением при необходимости экспертов». [43]
А вот когда имущество приобретают лица, проживающие в гражданском браке, вырисовывается совсем иная картина.
К отношениям лиц, состоящих в фактическом браке, по поводу совместно нажитого имущества применяются нормы гражданского законодательства об общей долевой собственности (глава 11 Гражданского кодекса РК). [2] Но проблема в том, что такой режим собственности на имущество, требующее регистрации (например, недвижимость или транспорт) должен быть отражен в правоустанавливающих документах на это имущество.
По сложившейся практике приобретаемое как супругами, так и несупругами имущество оформляется на одного из них, хотя средства используются общие. И если при зарегистрированном браке, это не имеет юридического значения, то при фактических брачных отношениях - имеет и еще какое!
Даже если в последующем заключается брак, имущество будет считаться приобретенным до брака и принадлежать тому из супругов, на кого оно было оформлено.
Имущество принадлежит тому, кто его приобрел – если это можно установить. Например, когда фамилия покупателя указывается в товарном чеке или в гарантийном талоне или когда право собственности удостоверяется свидетельством о государственной регистрации. Если нельзя установить, кто приобретал имущество, оно будет считаться собственностью того, у кого оно находится. Например, совместная жизнь надоела, и молодые вернулись к родителям. Каждый унес с собой то, что мог. Чтобы доказать, что бывший «супруг» унес с собой вещь, которую вы покупали на общие деньги, нужно будет предъявить суду определенные документы. Таким образом, в случае спора придётся идти в суд. Чтобы он признал, что имущество находится в общей собственности, нужно будет доказать не сам факт состояния в гражданском браке, а то, что конкретное имущество было приобретено на деньги или при трудовом участии обоих фактических супругов.
И практика показывает, что сделать это не всегда просто. Самый простой, но не самый действенный способ доказывания – свидетельские показания. Необходимо доказывать, что ремонт, переоборудование, перестройка жилья производились для общего пользования фактических супругов, что с рабочими, делавшими ремонт жилья одного из фактических супругов, договаривался и расплачивался другой фактический супруг, что один супруг в период совместного проживания не имел достаточных средств для приобретения или улучшения имущества без привлечения средств другого. Большей доказательной силой будут обладать документы, подтверждающие наличие заработка и иных доходов, получение кредита в банке на имя одного или обоих фактических супругов, договоры о займе, дарении денег, документы, подтверждающие расходы на общее имущество. Скорее всего, без помощи квалифицированного юриста при таком споре не обойтись.
При этом из-за отсутствия регистрации брака труд по ведению домашнего хозяйства не учитывается в обязательном порядке, а заработная плата и иные доходы фактических супругов от трудовой, предпринимательской деятельности, интеллектуальной собственности не являются их общим имуществом.
Итак, закрепить свои имущественные права в гражданском браке все же можно. В том случае, если при приобретении имущества будет составляться письменный договор, в качестве приобретателя нужно указать обоих граждан. Если договора нет, можно составить (в двух экземплярах) и подписать письменное соглашение о том, какое именно имущество приобретено в общую собственность и какая доля в этом имуществе принадлежит каждому. Если доли не определить, они будут считаться равными, но в отдельных случаях суд может отступить от этого принципа, учитывая реальные вклады (денежные и трудовые) сторон в приобретение имущества.
Таким образом, все имущество, приобретаемое на совместные деньги, следует оформлять «на двоих» - в общую долевую собственность (статья 209 Гражданского кодекса РК). В договоре купли-продажи (например, квартиры) должно быть указано два покупателя. В свидетельстве о праве собственности на автомобиль – два собственника. Каждому из них будет принадлежать соответствующая доля имущества, а право каждого из гражданских супругов на долю нажитого имущества будет закреплено в документах (договорах, свидетельствах о праве собственности). В случае спора дополнительных доказательств не потребуется.
Гражданский брак отличается от зарегистрированного не только рассмотренными проблемами с разделом имущества. Люди могут прожить долгое время вместе в полном согласии, на общие средства, приобретая имущество. В случае смерти фактического супруга, на имя которого оформлено имущество, другой супруг не приобретает право наследования, если только в его пользу не было оставлено завещание либо он не находился на иждивении у умершего. Распространена ситуация, когда человек, который прожил в фактическом браке не один десяток лет, не получает никаких прав на совместно нажитое имущество, а наследство переходит к наследникам умершего по закону (например, к детям от первого брака).
Сошлемся на мнение юриста.
Эльшан Гусейнов: «…Неожиданно один из партнеров, допустим мужчина, умирает. Если он не оставил завещания (а я могу сказать, что люди в зрелом возрасте оформляют завещания крайне редко), то по закону женщина наследником являться не будет. Их общие дети, официально признанные отцом, могут быть наследниками, а вот жене придется обращаться в суд, чтобы защитить свои права, находить свидетелей, которые подтвердят, что мужчина и женщина вместе вели хозяйство, объединяли свои доходы. Тяжбы в таких случаях, как правило, долгие. Такие же сложности возникают и при решении вопроса с квартирой. Женщина может предъявить иск о признании ее членом семьи и о своем праве собственности на квартиру в том случае, если их общее жилье было муниципальным. С приватизированными квартирами дело еще сложнее. Здесь может решаться только вопрос о праве на проживание в квартире, но не о праве собственности (суд будет также с помощью свидетелей и иных процедур устанавливать, как партнеры распоряжались своими доходами, у кого была больше зарплата, кто вносил квартплату и так далее). Поэтому в том случае, когда один из партнеров в гражданском браке решает бросить другого, пострадавшей стороне придется много времени провести в суде, чтобы не дать себя в обиду».
Такая ситуация возникает часто, когда люди, уже имевшие свои семьи, обзаводятся новой и не считают нужным регистрировать свои отношения. В этом случае необходимо следовать приведенным выше рекомендациям.
В случае же, возможности смерти одного из супругов следует заблаговременно, как это не печально, (хотя бы в интересах ваших совместных детей) урегулировать вопросы наследования с помощью завещания.
ОХ, УЖ, ЭТИ ДЕТИ!
О том, что от совместной жизни «случаются дети», тоже забывать не стоит. Соглашение о том, что ребенок приобретен в общую собственность, вам писать необязательно: запись о родителях ребенка должен сделать орган ЗАГСа, причем по особым правилам. Запись о матери делается на основании медицинских документов, подтверждающих рождение ею ребенка.
Процедура установления отца внебрачного ребенка несколько сложнее. Но если в актовой записи и в свидетельстве о рождении ребенка, родившегося вне брака, есть запись об обоих фактических родителях, он имеет те же права и несет те же обязанности в отношении них, что и ребенок, родители которого состоят в браке. Тот родитель, сведений о котором в актовой записи и свидетельстве о рождении ребенка нет, официально не имеет ни прав, ни обязанностей по отношению к произведенному им чаду.
Когда мужчина признает свое отцовство (к счастью, обычно так и бывает), но не состоит в браке с матерью ребенка, им достаточно просто подать совместное заявление в орган ЗАГСа о записи их в качестве родителей ребенка. Если есть вероятность того, что подать совместное заявление после рождения ребенка будет невозможно или затруднительно, будущие родители могут подать его во время беременности матери, а запись о них будет сделана после рождения ребенка.
В том случае, если один из родителей ребенка по уважительной причине (болезнь, командировка) не может лично явиться в орган ЗАГСа для подачи совместного заявления, его подпись под совместным заявлением может быть заверена нотариусом.
Если один из родителей ребенка, не состоящих в браке между собой, отказывается подать совместное заявление (а бывает и так), то другой может потребовать установления отцовства в судебном порядке. Таким же правом наделены опекуны (попечители) ребенка или лица, на иждивении которых он находится, а также сам ребенок, когда достигнет совершеннолетия. При этом суд примет во внимание любые доказательства, которые достоверно подтвердят происхождение ребенка от конкретного лица. На основании судебного решения, органом ЗАГСа в документы будет внесена запись об отце. Несмотря на то, что подать заявление об установлении отцовства
| Помогли сайту Праздники |






А я этого не хочу.